дало
вступление Великобритании в 1972 году в Европейское экономическое
сообщество. Мы еще встретимся с этими новыми чертами и тенденциями
английского права, когда обратимся к источникам и структуре общего права.
Глава II. СТРУКТУРА АНГЛИЙСКОГО ПРАВА
292. Важность предмета. До недавнего времени наиболее оригинальной
стороной английского права была теория источников права, существующих в
Англии. Юристы континентальной Европы воспитывались в духе культа закона и
восхищения кодексами. Им казалось странным, что столь цивилизованная,
крупнейшая торговая страна в мире не восприняла идею кодификации и
продолжает придерживаться устаревших, по мнению европейских юристов,
позиций, считая судебную практику основным источником права.
Роль закона и судебной практики неодинакова в английском и во
французском праве. Однако прежде чем перейти к изложению имеющихся довольно
значительных различий, нам кажется важным показать здесь одно несходство
несколько иного порядка романо-германской правовой семьи и семьи общего
права. Речь идет о самой структуре права. Это различие, которое доставило
наибольшие трудности юристам континентальной Европы, в наши дни уже начинают
признавать самым главным. Именно оно в конечном счете объясняет, почему
английские юристы создали теорию источников права, отличающуюся от
французской, и почему английское право, в частности, не восприняло и не
может принять романо-германскую форму кодификации.
Различию в структуре романских правовых систем и английского права
долгое время не придавалось должного значения. Это объясняется тем, что в
течение длительного периода под влиянием ряда теорий считалось, что,
анализируя право, достаточно подходить к нему, лишь как к совокупности норм.
Для тех же, кто посмотрит как бы со стороны, самым существенным в праве
окажутся не нормы, которые оно содержит в данный момент, а скорее сама
структура этого права, его классификации, применяемые концепции, тип норм
права, составляющих его основу. Само преподавание права должно проводиться
: именно в этом плане, так как за нормами, которые
изменяются, существуют определенные относительно стабильные рамки. Главное
для изучающего право -- ознакомиться с его словарем, понять основные
концепции, которые позднее позволят ему разобраться в других вопросах. Нормы
же, с которыми он ознакомился в процессе обучения, могут изменяться.
Изменить или отменить какую-либо норму действующего права во власти
законодателя. Однако он почти не властен изменить язык и основы юридического
мышления. Через многочисленные изменения и революции сохраняются термины и
понятия собственности, договора, брака, ипотеки и др. Нормы, касающиеся этих
предметов, изменялись, но эти новые нормы, приходившие на место старых, в
юридических работах излагались на одном и том же месте. Структура этих работ
оставалась почти неизменной на протяжении веков.
293. Категории и понятия. Со всех точек зрения английское право весьма
отличается от французского права и других систем, входящих в
романо-германскую правовую семью. Структура английского права отлична от
структуры французского права, и в этом различии заключается самая большая
сложность для изучения английского права.
Различие в структуре права, как мы это увидим, действительно полное. С
точки зрения известных делений права мы не найдем в английском праве ни
деления на право публичное и право частное, ни деления, столь естественного,
на наш взгляд, на право гражданское, право торговое, право административное,
право социального обеспечения, Вместо этого мы находим в английском праве
деление в первую очередь на общее право и право справедливости.
На уровне понятий мы также будем частично дезориентированы, не найдя в
английском праве таких понятий, как родительская власть, узуфрукт,
юридическое лицо, подлог, непреодолимая сила и т. п. Зато нам встретятся
такие незнакомые понятия, как доверительная собственность, встречное
удовлетворение, эстоппель, треспасс и др., которые нам ни о чем не говорят.
Не соответствуя ни одному из знакомых нам понятий, термины английского права
непереводимы на другие языки, как термины фауны и флоры разных климатов.
Когда любой ценой хотят перевести эти термины, их смысл, как правило,
теряется. Трудность не уменьшается даже при кажущейся адекватности:
"договор" английского права не более адекватен "договору" французского
права, чем английское equity -- право справедливости, французскому понятию
"справедливость"; administrative low вовсе не означает административное
право, а civil low -- гражданское право.
294. Норма права. Различие в структуре, существующее между романскими
правовыми системами и английским правом, проявляется не только в плане
правовых категорий и понятий. На более элементарном уровне -- нормы права,--
мы также не встретим в английском праве привычный нам тип нормы. В
английском праве, созданном судебной практикой, норма права (1еgа1 ги1е)
представляет собой нечто иное, чем .норма, привычная для нас, выработанная
доктриной или установленная законодателем. В английском праве норма менее
обща и абстрактна, чем норма французского права, а отсюда следует, например,
отсутствие в английском праве элементарного для французов деления норм на
императивные и диспозитивные. В силу иного характера норм кодификация
континентального типа в Англии невозможна.
Отдел I. Система права и правовые понятия
295. Значение правовых категорий. Первое, о чем спрашивает себя юрист,
когда перед ним встает какой-либо правовой вопрос, к какой правовой
категории относится данный случай: идет ли речь об уголовном, вещном,
договорном или трудовом праве? Решение этого вопроса важно также и потому,
что во все времена юристы специализировались в отдельных отраслях
национального права. Сложилось традиционное деление, например, на
цивилистов, криминалистов и юристов, специализирующихся в области торгового
права. Сложность современного права вынудила юристов к еще более узкой
специализации. Один и тот же юрист не может консультировать клиента и вести
его судебный процесс в столь различных областях, как право литературной
собственности и дела о несостоятельности, уголовное право, семейное право
или фискальное право. Каждая отрасль права, интересующая различных
специалистов, имеет литературу, хорошо известную только специалистам, другие
юристы имеют об этой отрасли права только общие представления, часто уже
несколько устаревшие в силу развития как идей, так и самого права.
296. Оригинальность понятий английского права. Так же обстоит дело и в
английской правовой системе. Но в силу исторических причин в этой системе
сложилось иное деление, нежели в романских системах права. Отсюда перед
французскими юристами, желающими изучать английское право, возникают
трудности. Библиография в области английского права, как бы обильна и богата
она ни была, вряд ли сможет предложить французскому юристу фундаментальную
книгу, построенную по привычным ему канонам. Книги такого рода, которыми
пользуются английские юристы, носят названия: договор, реальная
собственность, траст, квазидоговор, залог, конфликт законов, местное
самоуправление и т. д. Французские деления и категории заменены в Англии
такими делениями и категориями, которые, хотя и могут быть в ряде случаев
переведены на французский (а в ряде случаев нет), не являются тем не менее в
общем и целом элементарными делениями и категориями французского права.
Как ни значительны структурные различия, с которыми мы встречаемся,
когда говорим об основных делениях систем континентального и английского
права (публичного и частного, общего права и права справедливости), они
уступают еще более фундаментальным различиям понятийных фондов. Так же и
здесь французский юрист, как правило, не встретится с теми понятиями, к
которым он привык: юридическим лицом, публичным учреждением и многим другим.
Для того чтобы его понял английский юрист, придется использовать такие
понятия, которые не имеют аналогов во французском праве.
297. Структура английского права объясняется его историей. Чем вызваны
такие различия в структуре? Ответ совершенно ясен: это объясняется различной
историей развития права романского и общего права.
Система романских правовых систем -- это система относительно
рациональная и логичная, так как она создана, если говорить об
основополагающих правовых нормах, трудами университетов и законодателем. В
ней, безусловно, существуют какие-то непоследовательности и недочеты,
связанные с историей или объясняющиеся практическими соображениями.
Построение романо-германских правовых систем далеко не совершенно с точки
зрения чистой логики, однако очень много было сделано, чтобы упростить их
познание. Английское же право, напротив, создавалось без каких бы то ни было
забот о логике, в рамках, которые были навязаны судебной процедурой. Только
совсем недавно, примерно век назад, старая процедура была отменена и наука
права попыталась внести некоторую рационализацию в создавшееся положение.
Но, несмотря на значительный прогресс в этом отношении, было твердо решено
сохранить понятия и классификацию, к которым все привыкли с давних пор.
Мы дадим здесь несколько примеров, свидетельствующих о силе традиции.
Наиболее типично, вероятно, знаменитое определение права справедливости,
которое дал известнейший специалист Мэтланд: "Право справедливости -- это
ансамбль норм, которые, если бы не было Актов о судоустройстве, применялись
бы только специальными судами, называвшимися судами справедливости"'. Право
собственности на недвижимость и на движимое имущество различаются по тому
признаку, что первое включает права, которые до судебной реформы 1833 года
защищались так называемыми вещными исками; а второе включает права, защита
которых обеспечивалась до 1832 года так называемыми личными исками.
Английское понятие договора включает только соглашения, которые когда-то
санкционировались иском; оно не распространяется на дарение, на
доверительную собственность, на хранение, которые ранее защищались в ином
порядке. По этим примерам можно понять, что категории и концепции
английского права значительно отличаются от категорий и концепций романской
науки.
298. Роль университетов. Возникает сомнение: разве в английских
университетах, созданных в XIII веке, не преподавали, как и в
континентальных университетах, римское право и каноническое право? Только в
1758 году был введен курс английского права в Оксфордском университете; еще
позднее, в 1800 году, этот курс был введен в Кембридже. Все это верно. Но
если юристы континентальной Европы получали образование в университетах, то
в Англии дело обстояло иначе.
Английский процесс препятствовал не только рецепции римского права. Его
сложность не вызывала у юристов желания изучать в университетах принципы,
которые им совершенно не понадобятся для практической работы. Английские
юристы никогда не получали образования в университетах; и в наши дни в
Англии нет необходимости кончать университет, чтобы стать адвокатом,
поверенным или судьей. Юристы традиционно формировались практикой, которая
не могла знакомить с римским правом; их внимание было постоянно
сосредоточено на вопросах процедуры и доказательств, от которых зависел
успех и даже сам прием иска судом. Естественно, в этих условиях категории
английского права были построены на основе процесса и различных типов исков,
которые можно было вчинить королевским судам. Только когда данные формы
исков были ликвидированы (1852 год), появилась тенденция к более
рациональной систематизации. Развитие это шло медленно, что бывает всегда,
когда затронуты основы правовой системы, и не выходило за традиционные рамки
английского права. Не было и речи о том, чтобы воспринять категории и
концепции романских правовых систем.
Мы не можем в данной работе более подробно познакомить читателя с
различными категориями и понятиями английского права: эта задача потребовала
бы изучения, по существу, всего английского права'. Будет, однако, полезным
дать здесь некоторые характерные примеры, затрагивающие ряд основных понятий
английского права. Мы выбрали два вопроса: различие между общим правом и
правом справедливости и понятие доверительной собственности. В заключение мы
покажем, какое важное значение в глазах английского юриста имеют нормы,
регулирующие отправление правосудия (процессуальное право и доказательства--
adjective low), в отличие от материально-правовых норм (материальное право
-- substantive low).
╖ 1. Общее право и право справедливости
299. Основополагающий характер различия. Наиболее элементарным с самых
первых шагов в изучении права романо-германской семьи для студента является
деление на частное и публичное право. Такое деление отсутствует в английском
праве, и, более того, его издавна принципиально не признавали, поскольку в
нем видели отказ от идеи о том, что государство и его органы подчинены
праву.
Кроме того, для английского студента, изучающего право, основным
является то, что совершенно неизвестно романо-германской правовой семье:
деление на общее право и право справедливости. Мы уже видели, знакомясь с
историей английского права, происхождение этого деления: право
справедливости -- это совокупность норм, которые создавались судом канцлера,
с тем чтобы дополнять, а иногда и пересматривать систему общего права,
ставшую в то время недостаточной. Сейчас нам надо несколько подробнее
рассказать о нормах права справедливости, и в частности показать, как
различие между правом справедливости и общим правом сохранило значение до
сих пор, несмотря на их "слияние", оформленное Актами о судоустройстве 1873
и 1875 годов. Это деление и сегодня остается фактически основным в
английском праве. Его можно сравнивать с существующим во французском праве
делением на право публичное и частное в том смысле, что если во Франции
различаются юристы -- публицисты и приватисты, то английские юристы делятся
на юристов общего права и юристов права справедливости.
300. Происхождение права справедливости. Необходимо еще раз вернуться к
условиям, в которых развивалось право справедливости. В силу пробелов и
недостатков системы общего права (когда нельзя было обратиться в королевские
суды, или не было возможности довести до конца процесс, или принималось
несправедливое решение) граждане в духе идей средних веков имели возможность
обратиться за помощью к королю, чтобы он сам, руководствуясь императивами
совести, осуществил правосудие либо обязал суд принять справедливое решение.
Король -- суверен правосудия -- обязан был обеспечить справедливость
своим подданным. Его вмешательство было обоснованным в тех случаях, когда
иные правовые средства отсутствовали.
301. Справедливость основывается на праве. Вмешательство канцлера
никогда не состояло в создании новых норм права, которые судьи должны были
применять в будущем. В этом смысле канцлер не изменял права, которое
применялось судами общего права. Наоборот, канцлер всегда выказывал уважение
к этому праву: "Справедливость основывается на праве" -- одна из аксиом,
провозглашенных канцлером. Однако следовать праву не значит пренебрегать
законами морали. И именно во имя последней осуществляется вмешательство
канцлера. Нельзя же было допустить, чтобы складывались ситуации,
иллюстрирующие римскую формулу summum jus summa injuria. В других странах у
судей были способы избежать подобной ситуации; так они могли запретить
злоупотребление правом или же прибегнуть к понятиям публичного порядка или
добрых нравов. И все это лежало в рамках общих принципов права. Английские
королевские суды были связаны узкой компетенцией и строгой процедурой и
поэтому не имели такой свободы маневра. Отсюда необходимость в специальной
юрисдикции, основанной на королевской прерогативе, которая могла бы смягчить
жесткость общего права, дополнить его и сделать все это в соответствии с
требованиями морали и совести. Мы покажем на нескольких примерах, как это
происходило.
302. Примеры. По нормам общего права в случае неисполнения договора
можно только взыскать убытки, причиненные неисполнением. Иск "о принятии на
себя", которым защищались договоры, был действительно иском, деликтным по
происхождению. Он мог привести только к присуждению убытков. Во многих
случаях этого было недостаточно и сторона была заинтересована в реальном
получении того, что ей было обещано по договору. Ни один из исков,
принимаемых королевским судом общего права, не позволял добиться такого
результата. Обращаясь же к суду канцлера, можно было получить предписание о
принудительном исполнении, в силу которого контрактант обязан был исполнить
в натуре принятое им на себя обязательство. Таким образом, общее право, как
мы видим, не нарушается; дается только средство, которое оно само
предоставить стороне не может.
Общее право рассматривает судебный процесс как своего рода турнир, в
котором судья играет роль простого арбитра. Каждая сторона должна
представить свои доказательства; ни одна из сторон не имеет возможности
заставить другую предъявить, например, имеющийся у нее документ. Суд
канцлера в данном случае может вмешаться и предписать одной из сторон
предъявить тот или иной документ.
Общее право -- система архаичная, оно придерживается в вопросе о
договорах теории порока воли, очень примитивной и малоразработанной.
Например, концепция принуждения подразумевала только физическое принуждение,
исключая моральное. Канцлер мог вмешаться и здесь против того, кто,
бессовестно пользуясь своей властью отца, опекуна, хозяина, духовника,
врача, заставил другую сторону заключить договор или получил какое-либо иное
не полагающееся ему преимущество. Канцлер мог запретить воспользоваться
таким договором и запретить требовать его исполнения. Эта доктрина так
называемого недолжного влияния вносила какой-то моральный критерий в
концепцию принуждения.
Если одно лицо передало другому, доверяя ему, какое-то имущество для
управления им в интересах третьего лица и передачи последнему доходов,
полученных от этого имущества, то, согласно общему праву, лицо, получившее
имущество (trustee), становится его единственным собственником. Принятое им
обязательство управлять имуществом в пользу третьего лица и передать ему
полученные доходы не имеет силы. Канцлер придает силу этому обязательству.
Он не нарушает норм общего права и не отрицает, что трасти -- собственник
имущества, но он дополняет общее право, санкционируя обязанность, взятую на
себя трасти.
Мы видим, что канцлер признает принципы общего права и следует правилу
"справедливость уважает право". Но в ряде случаев в результате вмешательства
канцлера возникают дополнительные нормы, называемые нормами права
справедливости, совершенствующие в интересах морали систему права,
применяемого судами. Лучше было бы, если бы эти дополнительные нормы
создавались самими судами общего права, но в силу целого ряда причин суды не
могли этого сделать и не сделали. Такие нормы выработал другой
государственный орган -- канцлер.
Этот орган, во всяком случае, первоначально, не рассматривался как суд,
применяющий право. Это могло бы вызвать конфликт с судами, заинтересованными
и с материальной, и с моральной точек зрения в сохранении своей монополии в
области отправления правосудия. Это подтверждает и терминология, которой
пользовался суд канцлера. Ему подавался не иск, а жалоба, спор шел не о
правах, а об интересах, выносилось не решение, а приказ и т. д. Канцлер
вмешивался "во имя справедливости" и не претендовал при этом на изменение
норм, установленных судами. Это вмешательство обосновывалось "велением
совести". Действовать, пользуясь несовершенным состоянием права,-- это
значит вступать в противоречие с совестью.
303. Право справедливости действует в отношении конкретных лиц (Equity
acts in personam). Канцлер действует всегда одним и тем же способом: он
выдает приказы или запрещения, адресованные определенному лицу, на которое
он имеет возможность воздействовать. Канцлер приказывает или, наоборот,
запрещает этому лицу вести себя тем или иным образом и требует от него в
интересах спасения его души (канцлер первоначально--духовное лицо)
поведения, соответствующего требованиям морали и совести. В случае нарушения
предписания канцлера ответчик отправится в тюрьму или же будет арестовано
его имущество. Канцлер вмешивался только тогда, когда он действительно мог
применить эти санкции к ответчику. Как следствие этого нормы, определявшие
компетенцию канцлерского суда, отличались от тех, на которых основывалась
компетенция судов общего права.
304. Дискреционный характер средств права справедливости. Вмешательство
канцлера, руководимое идеей совести, становится постепенно систематическим,
и так складывается определенное число типичных случаев Образовалось
некоторое количество институтов (основной среди них -- доверительная
собственность) или концепций (концепция введения в заблуждение и
злоупотребления влиянием, исполнения договора в натуре, доктрина суброгации
и т. д.), которые основываются на юрисдикции канцлера.
Какими бы ни были эти институты и концепции, вмешательство канцлера
всегда сохраняло свой первоначальный дискреционный характер. Канцлер
вмешивался только в тех случаях, когда считал поведение ответчика
противоречащим совести и когда истец со своей стороны был безупречен: истец
должен иметь "чистые руки", действовать без неосновательного промедления и
т. д. Начиная с XVII века были выработаны весьма точные нормы, регулирующие
осуществление канцлером его дискреционной власти и включающие упомянутые
формулы.
305. Производство в канцлерском суде. Канцлер рассматривает переданные
ему дела в порядке процедуры и по системе доказательств, которые в корне
отличаются от системы общего права. Здесь нет форм исков. Процедура суда
канцлера, заимствованная из канонического права, исключает участие
присяжных, но придает большое значение письменным документам. Кроме того,
рассматривая дело во имя морали, канцлер в целях достижения истины может
совершить такие действия, на которые судья общего права не управомочен.
Добавим также, что канцлер осуществляет многочисленные функции бесплатной
юридической помощи: у него просят указаний, как лучше управлять
доверительной собственностью, одобрения изменений, вносимых в статут
акционерного общества, принятия мер в интересах малолетних и т. д.
306. Право справедливости и общее право. До 1875 года право
справедливости отличалось от общего права пятью фундаментальными
параметрами. Его нормы, созданные канцлерским судом, имели иное историческое
происхождение, чем нормы общего права, созданные Вестминстерскими судами.
Нормы права справедливости мог применять только канцлер, судам общего права
это не дозволялось. Процедура права справедливости в отличие от общего права
никогда не знала института присяжных. В канцлерском суде можно было просить
таких решений, которых не знало общее право. Наконец, приказ, выдававшийся
канцлером в итоге рассмотрения дела, имел дискреционный характер.
При всех этих различиях право справедливости после XVII века уже
представляло собой собрание настоящих юридических норм, применяемых судом
канцлера согласно процедуре и в условиях, которые своим формализмом и
тщательной детализацией ничуть не уступали процедуре общего права. В ряде
случаев по одному и тому же делу необходимо было вчинить два иска (и суду
общего права, и суду канцлера): например, если одна из сторон хотела
добиться исполнения договора в натуре, что возможно только на основе права
справедливости, и в то же время возмещения убытков за просрочку исполнения,
что возможно только на основе общего права. Такое положение было изменено в
1873--1875 годах. С этого времени все английские суды могли использовать
правовые средства, предусматриваемые правом справедливости, и применять
нормы общего права.
Таким образом, прежняя двойственность судебной процедуры была
ликвидирована: принципы общего права и нормы права справедливости могли быть
применены и осуществлены в одном суде в порядке единого иска. В этом смысле
и говорят о "слиянии общего права и права справедливости", проведенном
Актами о судоустройстве 1873--1875 годов.
307. Акты о судоустройстве (1873--1875 годы). Акты о судоустройстве
вовсе не ставили своей целью слияние общего права и права справедливости.
Законодатель в 1875 году ограничился тем, что разрешил всем высшим судебным
инстанциям рассматривать дела на основе как общего права, так и права
справедливости. Ведь нормы того и другого, сложившиеся до 1875 года, не
противоречили друг другу. С этой даты суды могли применять и те, и другие
нормы, действуя таким же образом, как это происходило до 1875 года.
Сложилась ситуация, аналогичная той, которая могла бы возникнуть во Франции,
если бы законодатель передал общим судам рассмотрение тех дел, которые
отнесены сегодня к компетенции административной юстиции. В таком случае
общие суды соответственно применяли бы к одной категории дел нормы
гражданского права, а к другой -- административного.
308. Право справедливости после 1875 года. Таким образом, в принципе
Акты о судоустройстве мало что изменили, ограничившись лишь тем, что отныне
и общее право, и право справедливости могли применять одни и те же судебные
инстанции.
Сразу же возникает вопрос: поскольку процессуальные формы у общего
права и права справедливости были различны, то какую из них следовало
предпочесть? Были сохранены обе. В Верховном суде, в том виде, как он был
организован на основе Актов о судоустройстве, имелись два отделения. Одно из
них -- отделение королевской скамьи -- действовало по устной и
состязательной процедуре общего права; другое -- канцлерское отделение -- по
письменной процедуре, заимствованной из старого арсенала права
справедливости. Ведут дела в этих палатах не одни и те же юристы:
по-прежнему есть юристы общего права и юристы права справедливости, а это
означает и разные позиции и знание разных отраслей права.
Различие между общим правом и правом справедливости и сегодня
продолжает оставаться важнейшим в английском праве, но следует признать, что
это различие существенно трансформировалось, и произошло это благодаря двум
важным факторам.
Во-первых, при решении, какому отделению Верховного суда должно быть
передано то или иное дело, перестали интересоваться тем, каково историческое
происхождение подлежащих применению норм. Большее значение приобретал иной
вопрос, а именно: какую процедуру желательно использовать -- общего права
или права справедливости. В результате последнее охватило некоторые новые
сферы (как, например, акционерное право), хотя они были регламентированы
законодателем и исторически не связаны с юрисдикцией канцлера. Бывало и так,
что канцлерскому отделению поручалось разрешение споров, которое в прошлом
входило в общее право. Так произошло, например, с делами о банкротстве,
поскольку основное внимание уделялось не характеру поведения банкрота, а
необходимости организовать должным образом ликвидацию его имущества.
В итоге различие общего права и права справедливости потеряло тот вид,
какой имело в прошлом. Оно стало значительно более рациональным. Право
справедливости если и не стало полностью, то проявило тенденцию к тому,
чтобы стать совокупностью дел, рассматриваемых путем письменной процедуры, а
общее право предстает как совокупность дел, рассматриваемых по прежней
устной процедуре.
В наши дни для того, чтобы определить, к сфере общего права или права
справедливости относится дело, уже, как правило, спрашивают не о том,
санкций какого рода хотят добиться стороны, а о том, к какой отрасли права
относится дело. Общее право включает, помимо уголовного, договорное право,
вопросы гражданской ответственности (правонарушения), и юристы общего права
без стеснения применяют здесь такие понятия, как введение в заблуждение,
злоупотребление влиянием и др., которые были ими интегрированы в общее
право, причем никто не вспоминает о том, что они обязаны своим
возникновением праву справедливости. Право справедливости включает в свою
очередь разрешение споров о недвижимости, доверительной собственности, о
торговых товариществах, дела, связанные с несостоятельностью, с толкованием
завещаний и ликвидацией наследства. Некоторые из указанных дел исторически
относятся к праву справедливости, для других просто кажется удобнее, чтобы
их вели юристы права справедливости по своим правилам и своими методами, а
не методами общего права. В настоящее время было бы более закономерно
говорить не о системе общего права и нормах права справедливости, как это
обычно делают, чтобы показать только вспомогательный характер норм
справедливости, а о системе общего права и системе права справедливости,
каждая из которых включает определенное количество вопросов и
характеризуется применением определенной процедуры.
Во-вторых, отношения между общим правом и правом справедливости
изменились сразу же после того, как одни и те же судьи стали применять нормы
обеих систем. Исчезло соперничество. Судьи все чаще спрашивали себя,
оправдана ли резкая остановка, происшедшая в развитии права справедливости?
Они задумывались и над тем, не настало ли сейчас, когда открылась
возможность применения норм справедливости, время по-новому взглянуть на
некоторые доктрины общего права.
Что касается первого момента, то мнения разделились. Попытки некоторых
судей развить принципы права справедливости (новое право справедливости -- а
new equity) были сдержанно встречены большинством юристов, полагающих, что
такого рода задачи должны осуществляться не судами, а парламентом. Другая
тенденция, наоборот, не встречает критики. Достаточно в качестве иллюстрации
вспомнить, как в наше время английские суды расширили условия применения
правила о реальном исполнении договора. Это правило стало обычным в
обязательственном праве.
Развитие отношений между общим правом и правом справедливости после
судебных реформ XIX века шло по пути, который сделал возможной определенную
рационализацию английского права. Однако этот процесс не вышел за
традиционные рамки и не привел, в частности, к отказу от таких прочно
укоренившихся в сознании юристов категорий, как общее право и право
справедливости.
╖ 2. Доверительная собственность
309. Механизм доверительной собственности. Понятие доверительной
собственности (trust), неизвестное романо-германским правовым системам,--
основное понятие английского права и наиболее важное детище права
справедливости.
Доверительная собственность строится, по общему правилу, по следующей
схеме: лицо, учреждающее доверительную собственность (settlor of the trust,
оговаривает, что некоторое имущество будет управляться одним или несколькими
лицами (trustees) в интересах одного или нескольких лиц-- бенефициантов.
Этот институт очень часто применяется в Англии, так как он может служить для
весьма различных практических целей: охраны имущества недееспособных лиц,
замужних женщин, ликвидации наследства; часто эту форму используют и для
организации и для деятельности благотворительных и иных учреждений.
В наши дни траст стал особенно значим, в частности потому, что его
использование позволяет избегнуть тех поистине катастрофических последствий,
которые возникают у семьи при наследовании значительных имуществ. Обложение
при этом непомерно, но из него исключается то имущество, которое его
обладатель не менее чем за три года до смерти перевел из режима
собственности в режим доверительной собственности.
Что же такое институт доверительной собственности? Французский юрист,
обнаружив, что это способ охраны имущества недееспособных или управления
имуществом учреждений, которые он называет юридическими лицами, будет
стремиться видеть в управляющем имуществом представителя недееспособного или
юридического лица, так как именно они являются в глазах французского юриста
действительными собственниками имущества, управляемого в интересах этих лиц.
Он захочет, следовательно, видеть в институте доверительной собственности
применение принципов представительства, своего рода доверенность, выданную
учредителем доверительной собственности или в определенных случаях в силу
закона управляющему. Французские суды не поколебались бы применить эти
принципы, особенно если бы речь шла о ликвидации наследственного имущества.
Им показалось бы совершенно непонятным, что лицо, часто совершенно чужое
данной семье, назначенное администратором или исполнителем, обязанное
выплатить долги, обременяющие наследственное имущество, и распределить
оставшиеся суммы между теми, кто на это имеет право, может быть больше, чем
управляющим, и в определенных ситуациях рассматриваться в качестве
собственника наследственного имущества.
310. Анализ доверительной собственности. Подобный подход был бы
совершенно неверен. В действительности доверительная собственность, как и
большинство институтов и концепций английского права, может быть понята
только при рассмотрении ее в историческом плане. По общему праву управляющий
не является простым управляющим, представителем, напротив, он собственник
имущества, образующего доверительную собственность. Следовательно, он
управляет имуществом по своему усмотрению, может им располагать полностью и
никому в этом не должен отчитываться.
Его право собственности ограничивается не юридическими рамками, а
только принципами морали. Он должен управлять имуществом не на основании
права, а только по совести, как примерный отец семейства, передавая
получаемые доходы лицам, указанным ему учредителем доверительной
собственности в качестве бенефициантов. Однако по общему праву последние не
имеют возможности вчинить иск для защиты своих прав; общее право считает,
что у них нет такого права. Не следует забывать, что договорные обязанности
в ту эпоху, когда возник институт доверительной собственности, как правило,
не защищались общим правом.
К канцлеру обращались за защитой в связи с этим недостатком общего
права в тех случаях, когда управляющий не оправдывал доверия, оказанного ему
учредителем доверительной собственности, и вопреки совести не управлял
имуществом в интересах бенефициантов и не передавал им полученных доходов.
Канцлер приказывал управляющему действовать тем или иным образом, в том
числе и передавать доходы бенефицианту, а этот приказ дополнял санкцией
личного порядка; управляющий будет арестован, если не выполнит приказа
канцлера.
Действительно, эта угроза была эффективной, и управляющий действовал
так, как ему было предписано. Однако доверительная собственность тем самым
не превращалась в представительство. "Справедливость основывается на праве";
управляющий остается, согласно действующей английской концепции,
собственником. Это качество особенно ясно видно, если учесть широту
полномочий, принадлежащих ему в отношении имущества, являющегося
доверительной собственностью; он имеет не только полномочие управлять, но и
право полного распоряжения. Управляющий может продать или даже подарить
имущество, и эти акты распоряжения имуществом будут полностью действительны:
приобретатель становится собственником.
Однако в случаях такого отчуждения право справедливости предусматривает
возможность двоякого рода вмешательства. Во-первых, может быть применен
принцип реальной замены: если управляющий отчуждал имущество, составляющее
доверительную собственность, возмездно, в этом случае то, что он получил,
заменяет собой проданное имущество и управляющий считается доверительным
собственником сумм, полученных от продажи имущества, или имущества,
полученного взамен прежнего. Во-вторых, если приобретатель получил имущество
безвозмездно или если даже он является недобросовестным приобретателем (знал
или должен быть знать, что управляющий не мог, согласно договору об
учреждении доверительной собственности, отчуждать имущество), то, став тем
не менее законным собственником, приобретатель имущества становится в то же
время и его управляющим и должен действовать в интересах соответствующего
бенефицианта.
311. Природа прав бенефицианта. Каковы же, согласно этой концепции,
права бенефицианта доверительной собственности? Строго говоря, он не имеет
никаких прав. От имущества, образующего доверительную собственность, он
получает только определенную выгоду, гарантируемую в какой-то мере
некоторыми нормами права справедливости. С тех пор как систематизированное
право справедливости стало, по существу, собранием норм, дополняющих нормы
общего права, можно несколько иначе трактовать и институт доверительной
собственности1.
В доверительной собственности по-прежнему нельзя видеть одну из форм
представительства. Этот исторически неверный подход не может объяснить
некоторые аспекты данного вопроса. Доверительная собственность -- это скорее
не нечто родственное доверенности, а определенное расчленение права
собственности, одни элементы которого принадлежат управляющему, а другие --
бенефицианту.
312. Романская концепция собственности. Однако институт права
собственности в Англии также не строится по знакомым нам схемам, к которым
нас привел бы анализ содержания права собственности на континенте. Здесь
право собственности рассматривается как система прерогатив собственника:
владение, распоряжение, пользование. Такой анализ, как бы традиционен он ни
был, является весьма приблизительным, и изучение института доверительной
собственности особенно подчеркивает это. Не очень точным является
объединение под термином usus права пользования вещью (например, проживания
в доме) и права управления ею (проведения ремонта или сдачи дома в наем).
Таково же объединение под термином abusus столь различных правомочий, как
право уничтожать свое имущество и право распоряжаться вещью и отчуждать ее.
Только когда станет понятно, насколько приблизителен анализ содержания права
собственности по романскому праву, можно понять, что такое доверительная
собственность. Управляющий -- собственник, прерогативы которого ограничены
договором об учреждении доверительной собственности и нормами права
справедливости. Практически он обычно осуществляет управление имуществом и
вправе распоряжаться им, но он не может ни пользоваться (в собственном
смысле понятия пользования) имуществом, ни уничтожить его как таковое.
313. Английская концепция "tenures". Разделение правомочий
собственника, происходящее при учреждении доверительной собственности,
невозможно в романских правовых системах, допускающих такое расчленение лишь
в строго ограниченных случаях. Доверительная собственность в число
допускаемых законом случаев не входит. Английскому юристу трудно было бы
применить господствующий во французском праве принцип и понять нашу
неспособность признать и принять для своего права институт, практическое
значение и польза которого бесспорны в г