тличие от
публикации законов и других нормативных актов общего характера, которая
обеспечивает возможность ознакомления с ними, ситуация с другими актами и
инструкциями иная. Остается неясным, где проходит разделительная линия между
тем, что интересует всех, и тем, что представляет интерес лишь для
определенных предприятий, и соответственно тем, что должно публиковаться для
всеобщего сведения, а что -- нет. Здесь отсутствуют какие-либо
предустановленные критерии и господствует эмпиризм. Этот эмпиризм --
отражение исторической традиции. Приказы, бывшие в России предшественниками
министерств, создавали, каждый для себя, сборники актов, нужных для служащих
данного приказа и доступных только им. Если изобразить эту ситуацию,
используя современную терминологию, то можно сказать, что не было норм
публичного права и регламентов в собственном смысле слова, а имелись лишь
обычаи, административная практика, служебные инструкции, используемые
чиновниками. Некоторые западные авторы полагают, что современная ситуация
связана с этой традицией старых российских учреждений. Каждое министерство
издает для своих служащих и подведомственных организаций сборник или
сборники своих инструкций. Они предназначены для внутреннего пользования и
распространяются только среди своих адресатов; их нельзя купить или получить
в библиотеке. В газетах можно ознакомиться только с теми из этих актов,
публикацию которых по тем или иным причинам признали целесообразной. Все
остальные акты получают как бы конфиденциальный характер, подобно тому, как
это происходит с большинством циркуляров французской администрации. Все это
отнюдь не облегчает задачи тех, кто без всяких дурных намерений пожелает
изучить работу советских институтов. Да и советские авторы жалуются на
трудность доступа к этим источникам. В этом отношении ситуацию в советском
праве нельзя признать с точки зрения юридической науки удовлетворительной.
Не является она таковой и в буржуазных демократиях, где изучение права часто
ограничено лишь теоретическими аспектами, а практические аспекты
труднодоступны, поскольку им придан конфиденциальный характер, тем более для
иностранцев.
193. Толкование и применение закона. Советский Союз, руководимый
коммунистической партией, поставил своей целью создать с помощью своих
законов принципиально новый социальный строй. Как и всякое новое право,
советское право отличается императивным характером и требует толкования в
строгом соответствии с намерениями его авторов. От советских юристов и судей
ожидают толкования права, которое приведет именно к такому его применению,
какое имел в виду законодатель.
Однако из этого не следует, что толкование законов должно быть всегда
буквальным. В данном случае в Советском Союзе преобладают традиции
романо-германской системы. Марксистская доктрина вовсе не предполагает, что
законы следует применять исключительно в соответствии с их буквой, используя
лишь чисто грамматические методы толкования. Такое отношение может
превратить закон в фетиш, имеющий ценность сам по себе, независимо от
политики, являющейся его подлинной основой. Поэтому оно принципиально
неприемлемо для марксизма.
Толкование законов советскими судьями должно быть, следовательно, не
грамматическим, а логическим, направленным на то, чтобы увидеть в тексте
закона его подлинный смысл с учетом всей системы действующего права и
основных принципов государственной политики. В Советском Союзе отказались от
методов школы свободного права, точно так же как и от метода
телеологического толкования, применяемого в ряде стран, и особенно во
Франции.
Советскую позицию по вопросу толкования законов нельзя уяснить до
конца, если не учесть такого важного фактора, каким является учение
марксизма-ленинизма. Законы и иные акты издаются законодателем, который
руководствуется этим учением. Следовательно, чтобы полностью выявить
намерения законодателя, следует и толковать все акты в свете этого учения.
Роль марксистской доктрины как руководства для судейской деятельности
претерпела изменения в сравнении с ранними периодами развития Советского
государства. Тогда в течение длительного времени эта роль была
главенствующей; поскольку законов было мало, судья должен был в
соответствующих случаях искать решения спора в принципах марксизма. Из этой
необходимости исходили первые советские законы, когда они предписывали
судьям руководствоваться принципами политики Республики Советов и своим
социалистическим правосознанием. Слишком растяжимый характер данной формулы
в настоящее время представляется несовместимым со стремлением строгого
проведения в жизнь принципа социалистической законности и дисциплины.
Советские законы многочисленны и детализированы. Судья применяет их в
соответствии со своим правосознанием, но это последнее уже нет необходимости
объявлять автономным источником права. Очевидна и тенденция исключить из
законодательства общие формулы, характерные для кодексов периода НЭПа.
Издание Основ законодательства в 60-е годы позволило увидеть в
советской доктрине как отмеченную тенденцию, так и противостоящую ей. В
первоначально опубликованных проектах Основ отсутствовали какие-либо общие
формулы. Только ст. '4 проекта Основ гражданского законодательства уточняла,
что гражданские права и обязанности могут возникать и кроме случаев,
указанных в законе "в силу общих принципов и в соответствии со смыслом
гражданских законов". В проекте не было знаменитого правила ст. 1
Гражданского кодекса 1922 года, исключавшей защиту гражданских прав в тех
случаях, когда они осуществлялись в противоречии с их
социально-хозяйственным назначением. Однако интересно отметить, что
положение, воспроизводящее смысл этой статьи, в конце концов было введено в
Основы гражданского законодательства. "Гражданские права охраняются законом,
за исключением случаев, когда они осуществляются в противоречии с
назначением этих прав в социалистическом обществе в период строительства
коммунизма" (ч. I, ст. 5). В Основы гражданского судопроизводства также была
включена статья, которой не было в проекте. "В случае отсутствия закона,
регулирующего спорное отношение, суд применяет закон, регулирующий сходные
отношения, а при отсутствии такого закона суд исходит из общих начал и
смысла советского законодательства" (ч. III, ст. 12).
Таким образом, и в СССР можно увидеть проявление двух тенденций: одна
из них--стремление к максимально строгому соблюдению закона, другая --
подчеркивание справедливости, необходимости преодоления формального
применения законов, нежелание видеть в законе фетиш. В Советском Союзе эти
тенденции приобретают еще и особый политический аспект, поскольку речь идет
не только о том, должно ли право быть более или менее строгим, а прежде
всего о том, в какой мере уже сегодня должно или можно предвидеть отмирание
права. В Советском Союзе положительно относятся к формулировкам закона,
которые освобождают судью от формализма. Например, ст. 47 Основ гражданского
судопроизводства 1961 года гласит: "Не может быть отменено правильное по
существу решение суда по одним лишь формальным соображениям".
194. Аутентичное толкование закона. Следует отметить характерную черту
советского права в отношении толкования закона, а именно наличие органов,
предназначенных для своеобразного аутентичного толкования закона и издающих
в этой связи специальные директивы, которые адресуются всем органам,
осуществляющим отправление правосудия. Такими органами, кроме Президиума
Верховного Совета СССР, являются Верховный суд СССР и главный арбитр СССР.
Роль Верховного суда СССР в настоящее время состоит больше в выработке
таких директив для судей, чем в проверке решений по конкретным дела"... На
Верховный суд СССР возложена задача общего наблюдения за тем, как толкуются
законы и осуществляется правосудие всеми судами, существующими в стране.
Если в ходе выполнения этой задачи Верховный суд обнаруживает колебания и
расхождения в толковании закона, он тотчас вмешивается и издает по этому
поводу соответствующую директиву. Судьи должны следовать ей. В качестве
примера такого руководящего указания приведем Постановление Верховного суда
от 17 декабря 1971 года о порядке применения ст. 7 Основ гражданского
законодательства, устанавливающей ответственность за распространение
порочащих человека сведений.
Сказанное выше можно повторить и применительно к высшему звену
государственного арбитража СССР, который точно так же изучает арбитражную
практику, как Верховный суд СССР -- судебную, и издает для использования
нижестоящими государственными арбитражами инструкции того же свойства, что и
директивы Верховного суда СССР.
Отдел II. Другие социалистические страны
195. Роль закона. Как и в СССР, во всех европейских социалистических
государствах основной источник права -- закон. И здесь государственная
власть сконцентрирована в парламенте, который один лишь правомочен
определять политику страны и издавать законы. Конституция Румынии 1965 года
четко говорит о том, что не существует никакой самостоятельной
регламентарной власти.
Однако при сходстве принципиальной установки имеется немало различий. В
Югославии в 1963 году создан Конституционный суд, правомочный просить
парламент вновь рассмотреть принятый им закон, который суд считает
неконституционным. Таким путем в парламент был возвращен ряд законов, в том
числе закон о социальном обеспечении. Создание Конституционного суда
предусмотрено в Чехословакии в целях контроля за правильным распределением
компетенции между федеральными и иными властями. Определенный контроль за
конституционностью законов возможен в Румынии, где он осуществляется
комитетом, созданным в парламенте.
Югославия, Чехословакия, как и СССР,-- федеральные государства. Но в
первых двух распределение компетенции между федеральными и республиканскими
властями иное, чем в СССР.
Не в столь обширных и населенных в сравнении с Советским Союзом странах
и имеющих при этом более глубокие парламентские традиции, созыв парламента
проще и деятельность его активнее, как, например, в Польше, где сейм сам
принимает большинство законов, а его орган -- Государственный совет в
промежутках между сессиями сейма издает нормы лишь в исключительных случаях.
196. Кодификация. Сразу же после прихода к власти коммунистических
партий были проведены значительные кодификации, особенно в Польше,
Чехословакии и Югославии, где ранее право не было унифицировано в
общенациональном плане. Подготовленные с некоторой поспешностью кодексы
впоследствии заменялись новыми, отражавшими достигнутое на пути
социалистического развития. В Польше в 1964 году были приняты новые
Гражданский, Семейный и Гражданско-процессуальный кодексы. Позднее были
опубликованы кодексы в области уголовного и уголовно-процессуального права,
международного частного права, морского права, трудового права и
административного процесса. Были попытки кодифицировать административное
право и международное торговое право -- области, где органы, обладающие
нормотворческой компетенцией, создали сильно запутанную ситуацию.
В Чехословакии в 1963 году были изданы новые Семейный,
Гражданско-процессуальный кодексы. Закон о международном частном праве и
Кодекс международной торговли, в 1964 году--Хозяйственный и Гражданский
кодексы, в 1965 году -- Кодекс законов о труде.
В Германской Демократической Республике в 1965 году вышел новый
Семейный кодекс, в 1975 году -- Гражданский и Гражданско-процессуальный
кодексы и Законы о применении права и о международном частном праве, в 1976
году -- Закон о международных хозяйственных договорах.
В Албании, Болгарии и Югославии были изданы комплексы крупных законов,
заменившие в самых разных сферах действовавшее ранее право. В Венгрии в 1959
году был принят Гражданский кодекс, которого ранее не было в
этой стране.
197. Толкование законов. Оно мало чем отличается от принятого в СССР.
Оно должно быть строгим, что неоднократно подчеркивалось в юридической
литературе этих стран. Однако так подходят к толкованию лишь нового права.
Что касается законов, унаследованных от прошлого и остающихся в силе, то
действуют другие критерии. Наиболее четкой в этом плане является формула,
действующая в Югославии: от применения таких законов можно отказаться, если
они противоречат основополагающим принципам нового строя.
Однако старые законы постепенно сходили со сцены, а в отношении новых в
итоге дискуссии были выработаны более гибкие принципы толкования,
способствующие усилению связи между правом и жизнью общества. Конституция
ЧССР 1960 года в ст. 102 установила, что судьи должны толковать законы в
соответствии с социалистическим правосознанием, и это правило было развито в
Гражданском кодексе 1964 года.
198. Публикация законов. Правовые традиции сказались и в том, что в
рассматриваемых странах хорошо организована публикация всех видов
регламентарных актов. Здесь нет сборников, издаваемых для служебного
использования в рамках какого-либо министерства, и потому остающихся в
какой-то мере конфиденциальными. Возможно, поэтому право европейских
социалистических стран легче изучать, чем советское право.
Глава II. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Отдел I. Советский Союз
199. Советская концепция. Роль судебной практики в СССР и западных
странах оценивается по-разному. Если спросить советского юриста, какова роль
судебной практики в Советском Союзе, он убежденно ответит, что эта роль
значительна. Если же затем спросят его, является ли судебная практика
источником права, то последует незамедлительный и четкий отрицательный
ответ. Какая же роль отводится в СССР судебной практике? Чтобы понять это,
нужно знать советскую организацию судов, а также некоторые институты, с
помощью которых происходит несудебное разбирательство споров.
§ 1. Судебная организация
200. Система судов. Принципы, определяющие советскую судебную
организацию, сформулированы в гл. 20 Конституции СССР. Действуют также
Основы законодательства о судоустройстве, принятые в 1958 году (они заменили
Общесоюзный закон 1938 года). Основы дополнены последующим
законодательством.
Судебная система СССР состоит из четырех ступеней, начиная от народных
судов, составляющих ее основу, и далее, через областные суды и верховные
суды союзных республик, к ее вершине -- Верховному суду СССР. Гражданские и
уголовные дела в зависимости от их характера отнесены законом к компетенции
той или иной инстанции. Общее правило -- подсудность районному народному
суду, но закон предусматривает категории дел, по которым в качестве первой
инстанции выступает областной суд и даже более высокие инстанции.
Обжалование допускается в следующую вышестоящую инстанцию, то есть решения
народного суда могут быть обжалованы в областной суд, решения последнего --
в Верховный суд республики, а решения этого суда -- в Верховный суд СССР.
После 1954 года стало возможным обжалование в рамках самой инстанции,
рассматривавшей дело; решения, вынесенные коллегиями -- уголовной или
гражданской -- областного суда или Верховного суда союзной республики, могут
быть в ряде случаев пересмотрены в кассационном порядке или порядке надзора
президиумом этого же суда.
Все изложенное выше не может удивить или показаться странным юристу,
знакомому с судебной организацией какой-либо страны романо-германской
правовой системы. Существенные различия проявляются лишь тогда, когда
приступают к рассмотрению, во-первых, того, как создается советский суд и в
каком составе он действует, и, во-вторых, системы обжалования судебных
решений в СССР.
201. Судебный персонал. Состав советского суда отличен от состава судов
в буржуазных странах. Суд первой инстанции всегда состоит из двух категорий
лиц: собственно судьи или судей и народных заседателей. В вышестоящих
инстанциях мы встречаем только судей. Следует остановиться на вопросе о том,
кто же эти судьи и какую роль играют народные заседатели. Характерные черты
советского судьи состоят прежде всего в том, что он всегда выборный, и в
том, что он не обязательно должен быть юристом.
202. Система избрания судей. Все без исключения судьи в СССР
избираются. Судьи народных судов -- путем всеобщих и прямых выборов. Судьи
других инстанций избираются Советами (Верховным Советом СССР, Верховными
Советами республик, краевыми и областными Советами). Все судьи избираются
сроком на пять лет, но избирателям предоставлено право отзыва того, кто был
ими избран. Возможность отзыва используется лишь в исключительных случаях,
однако примеры такого рода все же имеются, и даже в отношении членов
Верховного Суда СССР.
Принцип выборности судей был предусмотрен еще в 1903 году в Программе
Коммунистической партии в силу его демократичности. Выборность судей
представляется вполне естественной в стране, где всячески подчеркивается
принцип народного суверенитета и связь права с политикой. Демократическое
мышление требует, чтобы не только правотворчество, но и применение права
было доверено избранникам народа. Нет необходимости особо оговаривать, что
на выборы судей, как и вообще на выборы в СССР, оказывает влияние
доминирующая роль коммунистической партии. Это обстоятельство позволяет
избегнуть многих неудобств, которые вызвала бы в других странах система
выборностей судей. В 1977 году в РСФСР 95 процентов всех избранных судей
составляли члены партии и комсомола; 35 процентов судей --женщины.
Советский судья не должен обязательно быть юристом. Никакие условия, в
том числе образование и стаж, не должны лимитировать свободу выбора
избирателей. Кроме этого принципиального соображения, нужно помнить и об
исторических причинах данного правила, которые относятся к исканиям периода
военного коммунизма. Тогда еще могли верить, что право очень быстро может
быть заменено социалистическим правосознанием. Кроме того, сразу же после
революции было просто невозможно найти юристов, заслуживающих политического
доверия. Однако последовательное и все усиливающееся утверждение принципа
социалистической законности привело к пересмотру этой позиции. Все в большей
и большей мере кандидаты, выставляемые на выборах, имеют или высшее
образование, или практический стаж, подтверждающий квалификацию юриста.
Заработная плата судьи равна заработку рабочего средней квалификации.
203. Принцип коллегиальности. Один из важных принципов это --
коллегиальность в осуществлении правосудия. В рассмотрении дела всегда
участвуют несколько судей, будь то низшая или высшая инстанция. Даже когда
дело рассматривается по первой инстанции, судья никогда не решает его
единолично, за исключением нескольких предусмотренных законом случаев. В
соответствии с Конституцией в рассмотрении дел во всех судах участвуют
народные заседатели.
204. Народные заседатели. Подобно присяжным, народные заседатели -- это
граждане, которые в соответствии с заранее установленным списком призываются
в суд для рассмотрения и решения дел. Занесенные в список народные
заседатели избираются на два с половиной года или на собраниях рабочих,
служащих, крестьян (список для народных судов), или Советами разных ступеней
(другие списки). Как уголовные, так и гражданские дела в первой инстанции
всегда рассматриваются судом с участием народных заседателей. В народном
суде их двое; в других судах число народных заседателей различно, но таково,
что они составляют большинство. На время исполнения своих функций (не более
двух недель в год) народные заседатели освобождаются от своей основной
работы. И в стадии судебного разбирательства, и в стадии вынесения решения
народные заседатели полностью равноправны с судьей: голос народного
заседателя равен голосу судьи независимо от того, решается ли вопрос факта
или вопрос права. Практически судья, поскольку он является юристом,
очевидно, оказывает значительное влияние на народных заседателей, и случаи,
когда он остается в меньшинстве, являются исключением. Тем не менее они
бывают.
Каков смысл института народных заседателей? Присяжные и шеффены, с
которыми неизбежно пытаются прежде всего сравнивать народных заседателей,
играют полезную роль, поскольку они снабжают суд специальными техническими
познаниями, как это делают шеффены, или, наоборот, доносят до суда народные
представления и тем самым корректируют юридический профессионализм судей.
Эти соображения малоприменимы в Советском Союзе, где судьи и народные
заседатели избираются и где для тех и других не требуется особой
квалификации. Чтобы понять институт народных заседателей, следует, как и
всегда, обратиться к марксистской доктрине. Институт народных заседателей в
своей основе связан с марксистским положением об отмирании права в
коммунистическом обществе. Идеал, к которому стремятся в Советском Союзе,--
это общество, в котором не будет ни права, ни судов и где индивидуальное
поведение будет контролироваться лишь общественным воздействием. Участие
народных заседателей в судебном разбирательстве предвосхищает неюридические
формы завтрашнего дня. Непосредственно же оно служит воспитанию общества,
усиливая существующую между советским народом и судом связь. С помощью
института народных заседателей очень большое число граждан вовлекается в
осуществление правосудия, эти люди возвращаются затем к себе на завод, в
колхоз, домой, повидав изнутри, как действует правосудие, и убедившись в
справедливом характере действующих законов. Институт народных заседателей
связан, таким образом, с одной из важнейших задач советского права --
воспитанием нового человека.
205. Специальные суды. В 1957 году все специальные суды, за исключением
военных трибуналов, были упразднены в СССР. Военные трибуналы -- это
специализированные суды, которые руководствуются уголовными и
уголовно-процессуальными кодексами соответствующей союзной республики.
Компетенция этих трибуналов ограничена уголовными преступлениями
военнослужащих, а также некоторыми преступлениями (шпионаж, измена),
затрагивающими безопасность государства. Как и все другие суды, военные
трибуналы подконтрольны Верховному суду СССР, в котором наряду с гражданской
и уголовной коллегиями существует военная коллегия.
Если не считать государственного арбитража, о котором речь пойдет далее
и который играет особую роль, можно констатировать, что в Советском Союзе
нет ничего адекватного административным судам. Некоторые из споров
административного характера разбираются судами. Так, например, можно
обратиться в народный суд, если местный Совет нарушил правила составления
списков избирателей. Точно так же можно обратиться в суд, когда речь идет о
гражданской ответственности администрации. В Советском Союзе не существует
судебного порядка отмены незаконных актов администрации.
206. Система обжалования. Обратимся к тому, какова система обжалования
судебных решений в Советском Союзе. Мы должны снова подчеркнуть наличие
здесь существенных отличий от буржуазных правовых систем. Эти отличия, с
одной стороны, связаны с тем, как организованы советские суды; с другой
стороны, они находятся в тесном соотношении с задачами, возлагаемыми на
советское право, и с тем значением, которое придается принципу
социалистической законности.
Способ образования советских судов делает невозможной систему
апелляции. Предоставление высшей инстанции права изменить решение
нижестоящего суда не только в части, касающейся вопросов права, но и в
части, касающейся вопросов факта, легко может показаться антидемократичным.
Ведь речь идет о решении, вынесенном выборным судьей, да еще с участием
народных заседателей. Отказ от апелляции означает, что допускается лишь
обжалование, связанное с ошибками судей по вопросам права.
Вместе с тем желание и необходимость гарантировать наиболее полным
образом соблюдение принципа законности в социалистическом обществе ведет к
тому, что допускается весьма широкая и свободная проверка решений и
приговоров, если окажется, что действительно имела место ошибка в праве.
Советское право знает два вида обжалования: кассационное и надзорное.
Право подачи кассационной жалобы имеют стороны, участвовавшие в процессе, а
также прокуратура. Они могут в краткие, установленные законом сроки
обжаловать любое решение, вынесенное первой инстанцией, но только решение
первой инстанции. Жалоба приносится в следующую вышестоящую инстанцию в
судебной иерархии.
Просьба о пересмотре (ревизии) дела или жалоба в порядке надзора имеет
давние, традиционные корни в русском праве. Это такой способ обжалования
судебных решений, который предоставлен не самим участникам процесса, а
определенным должностным лицам, уполномоченным осуществлять контроль
примерно тем же способом, каким осуществляется правосудие. Прокуратура,
председатели областных и верховных судов по собственной инициативе или по
жалобам заинтересованных лиц осуществляют контроль за решениями, изданными в
сфере их компетенции. Если они считают нужным, они могут направить эти
решения на пересмотр в порядке надзора в более высокую инстанцию. Стороны не
могут сами непосредственно подавать надзорную жалобу; они, как, впрочем, и
все другие лица, включая и общественные организации, могут лишь обращаться к
соответствующим должностным лицам с просьбой принести такую жалобу. В
отличие от того, что имеет место во Франции в случае так называемой жалобы в
интересах закона, успех надзорной жалобы не только восстанавливает престиж
нарушенного принципа права, но и служит также интересам сторон.
Из-за отсутствия статистики довольно трудно судить о масштабах
применения этого способа обжалования и оценить его значимость. Однако
сборники решений судебной практики оставляют впечатление, что он отнюдь не
является исключительным; с его помощью на проверку в высшие судебные
инстанции поступают многочисленные решения и приговоры. Интересно также
отметить, что протесты прокуратуры или председателей соответствующих судов
удовлетворяются далеко не всегда. В большинстве случаев они, однако,
удовлетворяются, что и соответствует целям этого способа проверки судебных
решений. Пересмотр дела в порядке надзора не ограничен никакими сроками.
207. Многочисленность инстанций. В целях обеспечения наиболее
правильного решения дел возможность их пересмотра в порядке надзора весьма
широка. Западного юриста удивит количество инстанций, которые, во всяком
случае теоретически, может пройти дело, прежде чем будет окончательно
решено. Существует четыре инстанции и в каждой из тех инстанций, которые
вправе осуществлять надзорное производство, возможно двойное рассмотрение
дел, как, например, рассмотрение президиумом Верховного суда союзной
республики решения, вынесенного одной из коллегий этого суда.
208. Роль Верховного суда СССР. Вместе с тем в 1957 году была
ограничена возможность надзорного рассмотрения в части, касающейся
Верховного суда СССР. Возможно, что это скорее было вызвано тенденцией
децентрализации, характерной для того периода, чем реакцией на слишком
широкое надзорное производство. Было установлено, что в подавляющем
большинстве случаев дело должно быть окончательно разрешено Верховным судом
союзной республики и не может передаваться в Верховный суд СССР. Масштабы
этой реформы вырисовываются особенно отчетливо, если посмотреть, как она
отразилась на составе Верховного суда СССР. До реформы он состоял из
председателя и 78 членов. В 1972 году в его состав входили председатель, два
его заместителя и 16 членов, к которым, когда рассматриваются решения
верховных судов союзных республик, присоединяются председатели всех этих
судов. Даже число народных заседателей Верховного суда уменьшилось с 70 до
45.
Кроме судебных, Верховный суд осуществляет и другие функции. Они были
особенно обширны в период (1963-- 1971 годы), когда было упразднено
министерство юстиции. Но и сейчас велика роль Верховного суда в руководстве
судами. Он издает важные директивы о применении законов и наделен правом
законодательной инициативы.
§ 2. Несудебное разбирательство споров
209. Значение такого рода разбирательств. Во всех странах большая часть
споров разрешается без участия судов. Во Франции имеются различного рода
административные суды, которые, хотя и осуществляют производство в
юрисдикционных формах, не входят тем не менее в рамки судебной системы. В
области торговли многие споры рассматриваются с помощью арбитража:
арбитражное разбирательство находится под судебным контролем, но сами споры
решаются не судами. Аналогичная ситуация и в Советском Союзе. Судебное
разбирательство, о котором говорят Конституция, Основы законодательства о
судоустройстве, республиканские законы о судоустройстве, вовсе не является
единственным способом разрешения споров.
Несудебное разрешение споров имеет в Советском Союзе большую
значимость, чем в несоциалистических странах. Это объясняется двумя
причинами. Первая из них связана с экономической структурой общества: она
требует, чтобы споры между государственными предприятиями находились в
компетенции не судов, а других специальных органов. И наоборот, та же
структура требует, чтобы именно в компетенции судов находились споры,
возникающие из отношений по внешней торговле. Вторая причина заложена в
марксистской доктрине и перспективе отмирания права, из которой она исходит.
В возможных пределах уже сейчас пытаются перейти от судебной
деятельности к другим техническим приемам разрешения споров. Такого рода
подход играет существенную роль при разрешении трудовых споров; равным
образом он объясняет ту роль, которая отводится в СССР таким оригинальным
институтам, как товарищеские суды.
А. Арбитраж
210. Виды арбитража. В СССР существует два весьма различных вида
арбитража. Первый -- это Государственный арбитраж (его можно назвать
публичным), который призван разрешать споры между социалистическими
предприятиями. Второй вид--это договорный арбитраж, роль которого в
рассмотрении споров между гражданами весьма незначительна, но одновременно
весьма велика в сфере международной торговли. Остановимся сначала на первом
виде арбитража.
211. Государственный арбитраж. С первого взгляда система арбитража
покажется французскому юристу чем-то похожим на систему административной
юстиции, существующей во Франции параллельно с судебной системой. Подобного
рода аналогия полезна, поскольку она помогает понять, что могут существовать
органы, предназначенные для разрешения спорных проблем, но в то же время не
являющиеся с правовой точки зрения судами в собственном смысле этого слова.
Вместе с тем сравнение с административной юстицией обманчиво, поскольку
арбитраж имеет другие функции и другие основания для своего существования.
Функции административной юстиции состоят в том, чтобы разрабатывать и
применять особое право -- административное право и по преимуществу то,
которое действует в отношениях между администрацией и гражданами. Органы же
советского арбитража призваны применять исключительно нормы, составляющие
часть гражданского права, а в их компетенцию входят лишь споры между
различными публичными, государственными организациями, которые осуществляют
оперативное управление большей частью советской экономики.
Компетенция публичного арбитража ни в какой мере не распространяется на
споры между администрацией, с одной стороны, и гражданами -- с другой
стороны. Для этого вида споров советское право предусматривает как
административный внесудебный порядок их рассмотрения на основе жалоб и
заявлений заинтересованных лиц, общественных организаций или прокуратуры,
так и судебный, предусмотренный Конституцией СССР 1977 года (ст. 57, 58).
Доктрина уделяет этому институту много внимания, видя в нем одну из важных
гарантий принципа социалистической законности.
Существование административной юстиции во Франции связано с делением
права на публичное и частное. Государственный арбитраж в СССР связан с
другим фактором, а именно с тем, что различного рода производственные и
торговые государственные предприятия, участвующие в осуществлении
народнохозяйственных планов, являются производными от государства, его
порождением. Возникающие между ними конфликты, такие, как преддоговорные
споры или невыполнение взятых на себя обязательств,-- это не конфликты между
различными по своей природе субъектами права, которые вследствие этого
требуют обращения к судебной системе, установленной Конституцией. Речь идет
скорее о конфликтах двух или нескольких звеньев одного и того же комплекса;
естественно, что они разрешаются без обращения к суду, в порядке
арбитражного производства.
212. Практическая потребность в арбитраже. Названную категорию споров
нельзя передать обычным судам также и потому, что способ комплектования этих
судов не обеспечил бы достаточно квалифицированное разрешение таких споров.
Когда речь идет об обстоятельствах и интересах повседневной жизни граждан,
выборный судья, обладая общей компетенцией, может справедливо разрешить спор
и применить закон. Споры же, возникающие между государственным и
хозяйственным предприятиями, носят совсем иной характер. Их решение связано
в большей мере с организационно-техническими нормами, чем с соображениями
морали и справедливости; политический аспект этих дел выражен значительно
слабее. Судья в арбитражном разбирательстве должен скорее обладать
технической квалификацией, чем коммунистическими убеждениями или юридической
подготовкой. Институт арбитража позволяет реализовать наряду с общим
правосудием также и техническое правосудие. Одно из его достоинств --
оперативность.
213. Виды Государственного арбитража. В течение длительного времени
Конституция СССР говорила только о суде и не содержала норм об арбитраже,
хотя он был уже организован и функционировал. Сегодня арбитраж прямо
предусмотрен Конституцией 1977 года, гл. 20 которой носит название "Суд и
арбитраж". Статья 163 предусматривает, что "разрешение хозяйственных споров
между предприятиями, учреждениями и организациями осуществляется органами
Государственного арбитража в пределах их компетенции". Советская доктрина
говорит о существовании двух видов публичного арбитража: ведомственного,
который рассматривает споры между предприятиями, подчиненными одному и тому
же органу (например, министерству), и государственного, который
рассматривает споры между предприятиями, относящимися к различным отраслям.
214. Государственный арбитраж. Он был создан в 1931 году, реформирован
в 1960 году и в 1974 и 1979 годах подвергся существенным изменениям. В
результате этих изменений Государственный арбитраж стал в отличие от
прошлого единой централизованной системой. Решения арбитражных комиссий уже
не могли быть аннулированы или приостановлены исполнением теми ведомствами,
при которых находилось данное звено арбитража. Они подлежали контролю лишь
со стороны вышестоящего арбитражного звена. Это последнее могло по жалобе
заинтересованных сторон или по собственной инициативе изменить состоявшееся
решение или вернуть дело на новое рассмотрение.
215. Ведомственный арбитраж. Этот вид арбитража трудно описать в силу
сложности организации и ведомственных различий. С его деятельностью детально
знакомы лишь те, кто непосредственно сталкивается с ним. В целом порядок
рассмотрения дел в ведомственном арбитраже такой же, как и в
государственном, но возможны особенности, устанавливаемые руководителем
соответствующего министерства или ведомства.
216. Арбитражные комиссии. Каждый арбитраж в иерархической системе этих
органов возглавляет председатель, у которого несколько заместителей. Когда
поступает дело для его разрешения, назначается арбитраж. Совместно с
назначенными им консультантами он рассматривает дело по правилам,
отличающимся от тех, которые содержит Гражданско-процессуальный кодекс.
В арбитраж нельзя обратиться, не попытавшись сначала придти к
соглашению путем предъявления рекламации другой стороне. Но и после этого
арбитр и стороны должны прежде всего попытаться решить дело мирным путем.
Многие дела завершаются именно так. Однако если мировое соглашение не
достигнуто, начинается квазисудебная процедура, в которой стороны
представлены юрисконсультами соответствующих организаций. К адвокатам в этой
связи обращаются редко. Процесс открытый, а решение может быть обжаловано в
вышестоящий арбитраж в течение года с момента его вынесения. Многие
арбитражные решения публикуются в специальных изданиях.
217. Разъяснения и директивы. Органы арбитража не ограничиваются
рассмотрением конкретных дел, а осуществляют и иную деятельность
административного и регламентарного плана. Они могут требовать от
предприятий информацию о мерах по исправлению выявленных в арбитражном
процессе недостатков в работе предприятия, представлять доклады руководству
с требованием принять меры воздействия в отношении того или иного
предприятия. Они могут также устанавливать сроки в заключаемых предприятиями
договорах. Органы арбитража могут давать консультации предприятиям, например
об условиях хозяйственного договора и по другим вопросам.
Государственный арбитраж СССР издает инструкции, которыми
руководствуются нижестоящие арбитражные органы, участвует в подготовке Общих
условий поставок. Начиная с 1955 года выходят в свет, хотя и без строгой
периодичности, сборники инструкций Государственного арбитража СССР; в них
публикуются арбитражные решения. Эти сборники -- фундаментальный
документальный источник сведений о юридических аспектах советской экономики.
218. Важная роль Государственного арбитража. Сфера деятельности
арбитража значительна. После 1960 года его органы рассматривают практически
все споры между государственными организациями. Все споры такого рода изъяты
из компетенции обычных судов. Каждый год органы Государственного арбитража
разрешают примерно семьсот тысяч дел.
219. Договорный арбитраж. Арбитраж, о котором шла речь выше, является
обязательным; стороны в споре обязаны передать его в арбитраж в силу закона,
хотя на практике в большинстве случаев рассмотрение дела в арбитраже
стремятся завершить соглашением сторон. Другой вид арбитража представляет
собой результат добровольного соглашения сторон, которые приходят к общему
согласию о передаче их спора на рассмотрение арбитража. В Советском Союзе не
очень благожелательно относятся к этому типу арбитража, поскольку речь идет
о спорах между гражданами. Тем не менее у него есть перспектива, поскольку
такое мирное решение споров больше соответствует развивающемуся
коммунистическому обществу будущего. Положение о Государственном арбитраже
от 17 августа 1960 года предусматривает возможность передачи сторонами их
спора на разрешение избранного ими арбитра. Впрочем, и обычный судья часто
выступает в роли примирителя сторон.
220. Внешнеторговый арбитраж. Не играя значительной роли в